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2023年知识产权法典化可行性分析.docx

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1、知识产权法典化可行性分析 关键词:知识产权法法典化可行性无形财产权 一、引言 我国民法典的制定正在紧张的进行当中,关于法典化的讨论一时间也颇为盛行,相关成果不断涌现,关于知识产权法律制度的地位问题的讨论是一个热点。而在其中最引人注目可能就是单独制定知识产权法典的观点。(该论者认为,知识产权法学理论在国外经过几百年的积淀,加上wipo等国际组织对知识产权研究的推动和传播,在一定程度上已经成熟,这为知识产权的法典化提供了理论准备。现实中,成功的立法例已经出现:1992年法国知识产权法典(法律局部)颁行于世,开创了知识产权法法典化的先河,成为知识产权立法史上的里程碑。菲律宾知识产权法典也随后诞生。世

2、界贸易组织(wto)1994年缔结的与贸易有关的知识产权协议(tri协议)也第一次将创造、实用新型、外观设计、作品、计算机程序、数据库、商标、地理标志、未披露信息(商业秘密)、集成电路布图设计、植物新品种等大局部知识产权保护对象,集中在一部国际条约中进行标准,相当于是一部法典化的国际条约。在我国知识产权方面的单行法已始成规模,形成了门类较齐全的知识产权保护体系。因此将这些法律标准系整合于一部法典,以建立体系化、逻辑性的知识产权法,应属可能,而且益处多多。2 然而事实真的如此吗。笔者将就知识产权法典化的可行性问题进行讨论。 二、法典化的重要作用 从世界各国的立法经验来看,大陆法系国家都以民法典的

3、公布作为其法制成熟程度的一个重要标志,因为“判例法以经验主义为特征,形式合理性的水平低,成文法特别是法典化的成文法那么相反,比较符合形式合理性的要求,而且它要求成文法有统一的格式、标准化的语言文字,并能够联结起来组成一个协调的规那么体系,这个体系在整体上有逻辑上的一贯性和条文之间的关联性,它覆盖着社会所有领域,因而能为解决一切社会问题提供标准和方法。3这种观念在知识产权领域同样适用,知识产权法典化有诸多好处,可以解决我国立法和司法领域出现的诸多弊病,对于我国具有十分重要的现实意义。 1、颁行统一的知识产权法典,可以提高立法层级,为各类行政规章的制订提供依据,从而保障依法行政,保护公民、法人的合

4、法权益。 由于我国知识产权法律规那么极不健全,存在很多法律调整的空白。这些空白在很多方面是通过国务院各部委的规章及地方政府公布的地方性规章予以填补的。但是这种“规章调整存在着明显的缺陷。规章的制订常受到部门和地区利益的主导,很难像法典的制订那样,在制订时要照顾到全社会的利益。很多规章在制订中注重的是行政机构的管理权,而权利人利益的考虑那么常常被无视。最典型的例子就是,国家商标局1994年公布的集体商标、证明商标注册管理方法,与国家质量技术监督局1999年发布的原产地域产品保护规定,在原产地标志的保护标准、保护内容、管理机构等方面存在交叉矛盾,缺乏协调统一,令权利人无所适从,造成了非常不利的影响

5、。而如果构建知识产权法典,尽可能将成熟的知识产权法律标准置于统一的法典中通盘考虑,必将最大限度的防止部门的局限性与部门的利益化倾向,消除权利冲突,形成内在和谐的标准体系,有助于加强知识产权法律制度的科学化,从而使公民、法人的合法权益得到最大程度的保障。 2、颁行统一的知识产权法典,是保障司法公正的重要措施。 我国在传统上属于大陆法系国家,法官的判例不能作为法律的渊源。法官并无制订法律的权力,而只能适用法律,以处理各项纠纷。如果缺乏系统完备的知识产权法律,必将会使法官在处理案件时,缺乏足够的法律依据,从而不能从根本上解决“有法可依的问题。另外由于我们在立法方面历来主张宜粗不宜细,所以,许多规定都

6、非常原那么,不便于实际操作。由于法律规那么过于抽象和原那么,加之非常简略,给法官留下了很大的自由裁量权。同一案件,不同的法官会有不同的裁判结果。其中固然有法官的素质问题,但是立法过于原那么、简略,不能不说是个重要原因。而知识产权法的法典化不仅有助于法律规那么的完善,限制法官的自由裁量权,而且有助于减少、克服司法腐败、裁判不公的问题。 3、颁行统一的知识产权法典有利于加强知识产权法的体系化 知识产权的保护对象种类繁多,并且容易交叉。但我国知识产权法由不同的行政机关负责起草、分散制定,比方著作权法由国家版权局起草,专利法由中国专利局起草,商标法由国家商标局起草。这种条块分割的立法结构,显然不能顾及

7、整个知识产权法的体系化和逻辑性,表现为知识产权法内容分散、零乱,存在大量的空白遗漏、重叠交叉,甚至相互冲突。如果建立知识产权法典的话,经过仔细的梳理和规划,部门利益被尽可能的忽略,公众利益最大程度的被予以考虑,上述凌乱不堪的状况将为之改观,。 4、颁行统一的知识产权法典有利于广阔民众了解法律的规那么,增强权利意识。 在现实知识产权法典化可行性分析第2页 中,我国知识产权法上至法律,下至规章,均有所涉及,但主要表现为行政法规、规章。而许多规章往往是红头文件,不具有公示性,有些规章甚至属内部文件,但却趟而皇之的调整着知识产权生活。另外关于知识产权法律的司法解释也很多。司法解释对保障法律的正确适用十

8、分必要,但某些司法解释是一些内部文件,仅在法院内部上传下达,一般民众很难了解。因此不具有行为规那么的作用,只能对裁判作出指导。而某些司法解释也与行政规章相冲突,这时也很难确定以何者效力为优的问题。这种状况造成了知识产权领域的暗箱操作的印象,而这些规章也难以为人们所遵守。但知识产权法典确定的各种规那么,都要经法定程序向社会公布,并通过普法宣传,为广阔民众所了解,这会使相关制度深入人心,为人民依法维权打下坚实的根底。 5、颁行统一的知识产权法典有利于贯彻知识产权的私法理念 虽然知识产权的保护应同时顾及公共利益,适当的公法标准不可或缺,但是知识产权毕竟首先是私权,这是无可辩驳的事实。但在现实中许多知

9、识产权的客体,如集成电路布图设计、商号、证明商标、域名等,在我国都是或主要是接受行政方面的法律、法规甚至规章等公法的调整,这与知识产权是私权的性质不相协调。由于行政法主要着眼于对知识产权的管理,对知识产权中更为重要的私法问题却明显欠缺相应的法律规定,在很大程度上阻碍了权利人权利行使的自由。而且随着行政权力的介入日渐增多,打破了知识产权体系内部的平衡,歪曲了知识产权的本性。因此,知识产权法典化有利于贯彻私权理念,帮助知识产权体系恢复其本性,实现系统的和谐性,从而保障权利人的利益。4 三、知识产权法法典化之不可行性 尽管知识产权法典化有上述诸多意义,“看上去很美,但是事实上这种设计目前来看只是不切

10、实际的梦想,因为它离法典化的要求还相去甚远。 法典是人类法律理性思维长期积淀的结果,它是个漫长而艰苦的过程,决不可能一蹴而就。基于法国民法典和德国民法典两部伟大的里程碑式立法,人们将法典理解为“表达理性的法典“,是在某种理论指导下,按照一定概念体系进行的全面编撰,是具有确定型、系统性及内在逻辑性的和谐统一体。“5因此,从标准技术上说,典型的法典应当具有内在的严密的逻辑性和形式理性无矛盾的原那么性。从目前来看,知识产权法律尚不能满足这些要求。 1、1、从保护对象的稳定性来看 民法典的稳定性及系统性首先来自其保护对象的稳定性。传统民法典的财产权根本上是物权(债权只是物权的流转关系而已)。物权的财产

11、对象根本上是客观存在的物质,或称“有体物。而这些财产对象的特征是非常统一的,它们都是有体的,具有相同的外部特征,同时又具有各自的特性,具有自然排他性,能够公示对抗第三人。这种保护对象的稳定性和统一性直接决定了民法典可以以相同的原那么和相应的规那么对其进行规制。而知识产权保护的对象是如此的纷繁复杂,以致于其既有的原那么和制度经常被突如其来的对象冲击得阵脚大乱。随着科技的飞速开展,很多新生事物涌入了知识产权领域。除了传统的商标、专利和版权外,信息技术、数字技术、生物技术、知识经济、计算机、互联网、域名、商业外观、商品特有名称、商业方法、集成电路、数据库等方兴未艾;此外,最近传统知识、遗传资源、民间

12、文学等语词又在知识产权法学中呈现。这使知识产权理论处于非常为难的境地,比方数据库、软件的价值在于其功能性却被著作权法作为文字作品进行保护,商业秘密的保密性与知识产权一般须公开的特征相背离,民间文学纳入著作权法保护却没有具体权利主体等等无法自圆其说的情况。保护对象的多元化、善变性使的知识产权的法典化缺乏必要的对象根底,成为空中楼阁。 2、从内在逻辑统一性来看 传统的民法典具有严格的逻辑统一性,其根源在于其保护的财产对象与财产权主体的无逻辑矛盾的占有事实。如前所述,传统民法典的保护对象具有相同的客体特征和外在形式;同时传统民法上的“人,也是个性化的“特定人。这样,传统民法的逻辑前提符合形式逻辑的规

13、那么:个性化的人,对特定物的占有能够产生无逻辑矛盾确实权;对商品生产中产生的竞争与利益冲突,传统民法能够给出一个非常符合“形式正义的答案。与此不同,知识经济的对象是知识产品,它具有主观性。现代知识产权制度对知识产权的保护,根本上是基于对“创造性信息的外部载体特征和内在价值属性的区分而设立的。基于此,创造者对于创造性信息的“特定性占有就具有逻辑矛盾了,即个人对创造性信息的占有事实不能排斥他人的合法占有。6因此,以传统民法对形式理性的要求来看,知识产权内在规那么就很难保持逻辑上的一致性了。而缺乏内在逻辑统一性的体系很难成为一个有机的整体,与法典化的要求相去甚远。 3、从话语体系的严整性来看 基于其

14、内在的内在逻辑统一性,传统民法设定了一系列精确的、科学的、行之有效的话语体系。物权被设定为绝对的对世权与对人权。物权法定主义、一物一权主义、物权的追溯力原那么等等,成为维护这个体系的有效原那么,相应的具体制度也设计地精巧而实用。而现存的知识产权制度中所使用的语言缺乏理性的定义和限制。这些语言或者是行政机关习惯用语、技术专家的专业用语或一般规约性质的习惯用语或法律隐语。至今尚没有严格法律概念对知识产权保护的对象到底是什么进行界定。比方,到底什么是作品,什么是技术,什么是方法等,其内涵和外延不断演变,至今都没有确定的定义。再比方,商标法保护的内容事实上已经拓展为在营业活动中,用以标识产品来源、表彰

15、自己身份、证明产品质量以及说明其它营业情况的识别性标记,包括商品商标、效劳商标、商号、地理标志等等多项内容。但仍被简称为涵义相对狭窄的商标,从而混淆视听(有学者将其统称为营业标记,不无道理)。还有,商业秘密也不是严格法律术语,而是对商业领域价值信息的法律俗语。一部法律的根本概念的语言都缺乏严格的定义,其科学性也就很难保证了,更别提进行法典化了。 4、从财产保护原那么的明晰性来看 法典在某种意义上说是规那么的原那么化、原那么的秩序化,有一系列明晰而科学的保护原那么是法典化的先决条件。当我们对一个争议的财产对象及其法律属性缺乏认识的时候,我们就无法设立对该对象的统一保护原那么。缺乏原那么的体系难免出现内部矛盾,而一个内部不和谐的体系有何以谈得上法典化呢。 民法根本原那么植根于传统商品经济运行模式,从来都有调整个别规那么有效性、维护法律正当性、合理性、公平正义的功能。但是在知识产权领域,其保护原那么是模糊的,甚至是缺失的。我们知道随着其自身体系的开展,知识产权调整的范围开展到了整个人类智力生活领域的创造成果。而这些创造成果的性质并不尽一致。从总体上看,人类的智力成果可以分为两类,一类是为了生产而进行的知识活动,可以被确认为私有财产权;一类是为了人类知识总量的增加而进行的知识活动,比方科学发现,不能被确认为私权。这两类活动的直接目标是不同的。前者主要是为了确定个人对智力成果的独

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